Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Понятие и содержание права собственности




В древнейший период отсутствовал термин для обозначения собственности. Исторически в основе собственности лежал захват вещи. В тот период приобретение вещи называлось манципацией, а объекты приобретения res mancipi. Манципация – торжественный обряд, предполагавший наличие передаваемой вещи или ее символа и состоявшего в произнесении особых формул в присутствии 5 свидетелей и весовщика, взвешивании на весах металла и пр., либо посредством мнимого судебного спора.

В период поздней республики появился термин dominium. В доктрине ГП под собственностью понимается наиболее полное и исключительное господство лица над вещью. Исключительность господства над вещью состоит в том, что собственник реализует правомочия без участия третьих лиц. Большую власть чем у собственника над вещью приобрести нельзя.

В развитии РП большое значение имело право собственности на землю. Существовали: гос, общинная и частная собственность. Позже с развитием рабовладения государственная соб-ть была заменена индивидуальной частной.

Содержание:

1. Право пользования вещью

2. Право извлечения плодов, доходов

3. Право распоряжения

4. Право владения

5. Права истребования вещи из рук каждого ее фактического обладателя, безразлично – владельца или держателя.

Собственник имеет право делать со своей вещью все, что ему прямо не запрещено.

Законные ограничения:

1. Соб-к земли обязан допускать на свою землю соседа для собирания (через день) плодов, упавших с соседнего участка

2. Каждый из соседей должен терпеть проникновение на свою землю всякий дым, пар, копоть с соседнего участка.

3. Обязан оставлять полосу земли для прохода, проезда, поворота плуга.

 

Билет № 8

  1. Дееспособность физических лиц и ее ограничения

Дееспособность- это способность лица своими действиями при­обретать права и обязанности, она позволяет субъекту самому совершать юридически значимые действия, следовательно, она связана с сознанием и волей субъекта, поэтому она наступает с определенным возрастом:

1) до 7ми лет – лица абсолютно недееспособны

2) 7-12 лет у девушек

7-14 лет у парней

В этом возрасте лица могли приобретать имущество, но не могут его отчуждать.

В 12 и 14 лет наступал брачный возраст. По цивильному праву юноши (в 14 лет) приобретали полную дееспособность.

Согласно нормам Закона 12 Таблиц женщины пожизненно должны находиться под опекой из-за присущего им легкомыслия. Однако, это положение критикуется Гаем, который указал, что опека над женщинами носит формальный характер.

В 4 веке нашей эры опека над женщинами полностью отменена.

Претор в своем эдикте ввел положение, согласно которому лицо, не достигшее 25 лет в случае совершения невыгодной сделки вправе обратиться с требованием о реституции.

Реституция (отмена) – возврат сторон в первоначальное положение. Если лицо требует реституцию, то после этого ему назначается куратор, который дает согласие на совершение сделок, т.е. лицо до 25 лет становится ограниченно дееспособным.

После издания закона Плэтория все лица до 25 лет рассматриваются как ограниченно дееспособные.

К ограниченно дееспособным принадлежали душевнобольные. За ними признавалась способность к совершению юридических дей­ствий в период просветления. По приказу претора ограничивались в дееспособности расточители - лица, неразумно и бесполезно рас­трачивающие имущество в ущерб членам своей семьи.

 

  1. Виды права собственности в классический период

Древнейшим видом собственности являлась цивильная квиритская собственность,могла принадлежать только римским гражданам.

Для защиты существовал специальный иск – виндикационный направленный на истребование вещи из чужого незаконного владения.

Средством защиты выступала эксцепция – эксцепция о законной собственности

Субъект квиритской собственности – только граждане

Для приобретения цивильной собственности на мансипируемые вещи, требуется совершение манципации. Манципация - торжественный обряд, изображающий мнимую продажу. Это наиболее ценные для сельского хозяйства вещи. Начиная с I века до нашей эры, в случае отчуждения мансипирумой вещи неформальным способом, приобретателю вещи предоставляется особый вещный иск (публицианов иск). В отличие от виндикационного это иск с фикцией. В нем предлагается считать срок давности истекшим. Таким образом этот иск, подобно виндикационному защищает добросоветсного приобретателя от 3-х лиц.

Против виндикационного иска квиритского собственника дается эксцепция о том, что вещь продана и передана. Таким образом, в классический период возникает дуализм права собственности.

Также выделяется собственность перегринов в классический период, которая защищалась по эдикту перегринского претора. Кроме того, выделяется собственность на провинциальные земли. Право квиритского пользования распространялось лишь в Италии, а провинциального давались лишь во владение. Правомочия владельцев были аналогичны правомочиям собственников, что и позволяет говорить о праве собственности на провинциальные земли.

  1. Договор ссуды

По договору ссуды (commodatum) одна сторона (ссудодатель) передает другой стороне (ссудополучателю) во временное безвоз­мездное пользование индивидуально-определенную вещь, а ссудо­получатель обязуется вернуть ту же самую вещь.

В этом случае предмет договора, в отличие от договора займа, -индивидуально-определенная вещь, как движимая, так и недвижи­мая. Именно та же самая вещь и подлежит возвращению по окон­чании договора.

Ссудодатель, как правило, не извлекал никакой выгоды из этого контракта, он лишь оказывал услугу ссудополучателю.

По этой же причине от последнего требовалось относиться к вещи заботливо, хотя риск случайной гибели оставался на собственнике. Должник отвечал за любую вину.

Изменение цели пользования вещью рассматривалось как вина.

Ссуда не являлась односторонним контрактом, поскольку в этом договоре допускалось возникновение дополнительного обязатель­ства. Главным обязательством, возникающим всегда, было обяза­тельство по возвращению чужой вещи.

Для этого кредитор получал прямой иск - actio commodati directa. Этот иск давался и в том слу­чае, когда вещь возвращалась в ухудшенном состоянии.

Однако в отдельных ситуациях вещь, переданная в ссуду, имела какие-то недостатки, вследствие чего вещам самого ссудополуча­теля причинялся ущерб (например, лошадь ссудодателя оказалась больной и заразила скот ссудополучателя), либо у ссудополучателя возникали чрезвычайные, непредвиденные расходы на вещь. Для возмещения этих убытков ссудополучателю при наличии вины ссу­додателя давался обратный иск из договора - actio commodati con-traria. Он называется обратным, поскольку предоставлялся лишь в исключительных случаях. Предоставление обратного иска никак не связывалось с главным иском.

 

 

Билет № 9

  1. Правовое положение латинов и перегринов

Термином ЛАТИНЫ в разные эпохи обозначались различные группы населения.

3 группы латинов:

1)древние латины. Так называли представителей племен, этнических родственных римлян. Их правовое положение незначительно отличалось от положения римлян. Они не имели политических прав, т.е. не могли быть избранными на почетные должности, а также служить в римских легионах. Эта категория использовалась лишь в архаический период.

2)колониальные латины-жители римских колоний. Они могли участвовать в гражданском обороте, но не все из них обладали правом заключать законный римский брак. Эта категория исчезла после издания императором Каракаллой эдикта о даровании римского гражданства всем свободным жителям Империи.

3)юниановские латины. Называли вольноотпущенников, которые отпускались на волю без соблюдения требований цивильного права, вследствие чего не получали римского граждаства. Чтобы вольноотпущенник получил статус римского гражданина, требовалось соблюдение трех условий:1)раб должен принадлежать господину по праву квиритов , господин должен быть не моложе 20 лет, а раб 30 лет. Манумиссия(отпущение на волю) долна была совершаться одним из цивильных способов (например по завещанию)

Первоначально лица, отпущенные на волю с нарушением перечисленных условий, продолжали оставаться рабами. С принятием закона Юния Норбанна за ними была признана свобода, они стали именоваться юниановскими латинами.

Правовое положение перегринов.

Перегрины-чужеземцы, которые не имели ни римской, ни латинской правоспособности. Так назывались и богатые чужестранцы, приезжавшие в Рим в качестве «деловых людей» для занятия торговлей, ростовщическими и другими денежными операциями (например,обмен денег), так же именовали жителей завоеванных Римом территорий-провинций. В раннереспубликанские времена они считались бесправными. Но с развитием хозяйственной жизни, торговли с развитыми странами Средиземноморского бассейна они получили защиту в лице специального избираемого претора и стали наделяться правоспособностью по системе права народов. Политических прав они не имели. В IIIв. Все перегрины, жившие в пределах римской империи, получили статус римского гражданства и сама категория постепенно утратила значение.

  1. Производные способы приобретения права собственности

Под способом приобретения права собственности понимается Юридический факт, с которым закон связывает возникновение этого права. К производным способам относятся манципация, in iure cessio и традиция (traditio).

Манципация представляла собой сложный торжественный об­ряд, который совершался в присутствии 5 свидетелей и весовщика, державшего медь и весы (именно поэтому ее еще называли обрядом с использованием меди и весов). В древнейший период, до появле­ния денег, вещи обменивались на медные слитки, поэтому и требо­вался весовщик, позднее его роль стала символической. Манципация была необходима для того, чтобы придать сделкам с наиболее цен­ным имуществом публичность.

Аналогичные последствия порождала мнимая уступка в суде (in jure cessio)1, т. е. мнимый судебный спор по поводу права собствен­ности на вещь. Уступка в суде совершалась перед магистратом и по­рождала, как и манципация, переход права квиритской собственно­сти к новому субъекту. Гай отмечает, что манципация была гораздо более распространенным способом, чем мнимая уступка в суде.

Традиция как способ приобретения права собственности - это неформальная передача вещи. Она переносит цивильную собствен­ность в отношении неманципируемых вещей и преторскую собствен­ность в отношении манципируемых вещей.

Не всякая передача вещи приводит к переносу права собственно­сти, для этого требуется совокупность следующих условий:

вещь передается с намерением перенести право собственности (animus domini);

вещь должна передаваться или на основании купли-продажи, или для погашения обязательства, или в качестве приданого, или в дар, т. е. наличествует законное основание;

отчуждатель должен быть управомочен на передачу права соб­ственности.

По общему правилу в римском праве для передачи права соб­ственности требовалась передача владения. Помимо реального вру­чения вещи к традиции приравнивалась символическая передача (на­пример, вручение ключа от амбара, где хранится зерно). Кроме этого существовали традиции «длинной рукой» и «короткой рукой».

Традиция «длиннойрукой» (traditio longi manu) означала указание границ имения с высокого места с той целью, чтобы приобретатель точно знал границы земельного участка.

Традиция «короткойрукой» (traditio brevi manu) не подразумевала фактическую передачу; этим термином обозначается тот случай, ког­да вещь уже находилась у приобретателя, а изменилось лишь осно­вание владения. Например, вещь была получена в аренду, а позднее арендатор заключил с арендодателем соглашение о ее покупке. В та­ком случае новая передача была бы излишней, поскольку вещь уже находится у нового собственника.

 

 

  1. Понятие и виды ответственности в обязательственном праве

К прекращению обязательства приводит не любое, а лишь над­лежащее его исполнение. В случае его неисполнения или ненад­лежащего исполнения возможно наступление ответственности.Гражданско-правовая ответственность состоит в возложении на виновное лицо дополнительных неблагоприятных имущественных последствий и обычно направлена на возмещение причиненного ущерба.

Функция наказания не характерна для гражданского права. Однако в некоторых случаях ответственность может носить штраф­ной характер, т. е. быть направленной на наказание должника.

Для наступления ответственности требуется совокупность усло­вий. Основаниями ответственности в гражданском праве являются: 1) вина; 2) причинение ущерба (убытков); 3) причинно-следственная связь между поведением лица и наступившими негативными по­следствиями.

По общему правилу ответственность наступает при наличии вины.

Римские юристы различали следующие формы вины: умысел(dolus) и неосторожность(culpa). За умысел ответственность на­ступала всегда, она не могла быть исключена даже соглашением сто­рон, заключенным до момента наступления обстоятельств, которые служили основанием для ответственности. Неосторожность подраз­делялась на два вида: грубая (culpa lata) и легкая (culpa levis).

Грубая неосторож­ность -это поведение, которого не допустил бы средний хозяин. Она приравнивалась к умыслу, а значит, при ее наличии всегда наступала ответственность. Легкая неосторожность — это поведение, которо­го не допустил бы хороший, рачительный хозяин.

В некоторых обязательствах на должника возлагалась ответствен­ность за охрану (custodia) вещи, т. е. он не освобождался от ответ­ственности в случае похищения или повреждения вещи третьим лицом (такую ответственность, в частности, нес залогодержатель в отношении заложенной вещи).

Для установления повышенной ответственности стороны дого­вора могли прибегнуть к оценке (aestimatio) вещи. Последствием ее являлось перераспределение рисков: случайная гибель или повреж­дение вещи не освобождали должника от ответственности.

В римском праве различали два вида убытков:реальный (поло­жительный) ущерб и упущенную выгоду. Под реальным ущербом понималось уменьшение, ухудшение имущества, а также расходы, необходимые для восстановления нарушенного права. Упущенная выгода-это не полученные вследствие нарушения права плоды и до­ходы. Такие убытки взыскивались только по искам доброй совести.

 

Билет № 10










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 313.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...